Понятие договора подряда, его виды и предмет — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Понятие договора подряда, его виды и предмет

2020-05-07 170
Понятие договора подряда, его виды и предмет 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Определение договора подряда закреплено в ГК РФ в п.1 ст.702, согласно которой по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В п. 1 ст. 702 дается в целом традиционное для отечественных кодифицированных актов XX в. определение договора подряда[3]. В Своде законов Российской империи, однако, для договоров поставки и подряда использовалось общее определение, согласно которому под поставкой или подрядом подразумевались договоры, предусматривавшие, что «одна из вступающих в оный сторон принимает на себя обязательства исполнить своим иждивением предприятие или поставить известного рода вещи, а другая, в пользу коей сие производится, учинить за то денежный платеж»[4]. Несмотря на это, как в российской доктрине, так и в судебной практике между этими договорами проводилось четкое различие[5].

Договор подряда был известен уже в эпоху римского права, которое рассматривало его как разновидность найма. «Римское право различало три вида найма: наем вещей (locatio conductio rei), наем работы, т.е. подряд (locatio conductio operis), наем услуг (locatio conductio operarum)»[6]. Различие между наймом вещей и подрядом проводилось в зависимости от того, кого нанимали для выполнения работ. Если раба, то заключался договор найма вещи, а если исполнителем являлся свободный римский гражданин — то договор подряда или найма услуг. Отсюда и пошло выделение договоров найма услуг и подряда. Различие между последними заключалось в том, что по договору подряда всегда достигался определенный экономический результат (opus), которого не было в договоре найма услуг[7].

Предмет договора подряда раскрывается в ст. 703: договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Так, согласно мнению одних авторов, договор подряда имеет только один, унитарный предмет - законченный (например, строительство) и готовый к сдаче объект. Другие, признавая, что в договоре один предмет, полагают, что в нем два элемента, иными словами, вторая группа авторов различает выполнение работ и их результат. Третьи, в качестве унитарного предмета называли процесс работы или несколько шире - деятельность подрядчика, которая выражается в возведении (изготовлении) и сдаче объекта. Четвертая, самая многочисленная группа авторов признавала наличие в договоре строительного подряда двух предметов — собственно работ и их результата. Пятые считали предметом договора сдачу готовых объектов, а не отдельные действия подрядных организаций. И наконец, шестые рассматривали, как возможный вариант, существование альтернативных предметов: либо законченный (строительством) объект, либо комплекс специальных работ[8]. Стоит обратить внимание на то, что по договору подряда прежде всего имеет значение достижение подрядчиком вещественного результата, который передается заказчику. Это отличает данный вид договора от возмездного оказания услуг, в котором заказчика в первую очередь интересует именно деятельность исполнителя как процесс[9].

Также Гражданский кодекс закрепляет несколько видов договора подряда:

· бытовой;

· строительный;

· на выполнение проектных и изыскательских работ;

· подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.

Так, по договору бытового подряда подрядчик должен по заданию заказчика выполнить работу, удовлетворяющую бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором (пп.1, 2 ст. 730). Российский законодатель определяет публичный договор следующим образом (п.1 ст.426 ГК РФ): это договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Сторонами договора бытового подряда являются заказчик в лице гражданина, заказывающего выполнение работ для удовлетворения собственных бытовых или иных личных потребностей, и подрядчик — субъект предпринимательской деятельности, т.е. он должен быть либо предпринимателем, либо коммерческой организацией, либо некоммерческой организацией, если ей предоставлено право осуществлять предпринимательскую деятельность.

Предмет договора бытового подряда — результат работы, предназначенной удовлетворять бытовые или другие личные потребности граждан.

Материал для работ может предоставляться как подрядчиком, так и заказчиком. Если работы выполняются из материала заказчика, необходимо указать в выдаваемом подрядчиком заказчику документе наименование, описание и цену материала, которую стороны должны согласовать. При выполнении работ из материала подрядчика в целях защиты интересов заказчика от последствий возможных изменений цен закон предписывает оплату материала заказчиком при заключении договора. Оплата может быть произведена полностью или в части, указанной в договоре (с предоставлением отсрочки, окончательным расчетом после выполнения работы или в кредит). При выполнении данного условия последующее изменение цен на материал не влечет перерасчета (ст. 733 ГК).

Договор подряда следует отличать от договора купли-продажи будущей вещи. Сделать это довольно непросто. К такому же мнению пришли разработчики Венской конвенции ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров, когда предприняли попытку определить критерии, которые позволяют отграничить договоры, относящиеся к сфере применения Конвенции, от смежных видов обязательств, не регулируемых Конвенцией (ст.3). «Практически самая сложная задача — это отграничить договоры купли-продажи от договоров подряда и квалифицировать так называемый смешанный договор, в котором сочетаются обязательства по передаче товара и права собственности на него с обязательствами по выполнению определенных работ (например, монтажных или проектных) и/или оказанию услуг (например, по техническому обслуживанию предмета договора)»[10].

По общему правилу, договоры на поставку товаров, которые подлежат изготовлению или производству считаются договорами купли-продажи (п.1 ст.3), что означает, что под действие конвенции помимо договоров на уже существующие в момент его заключения товары подпадают и договоры в отношении товаров, которые только будут изготовлены или произведены. Такими договорами часто предусматривается поставка стороной, сделавшей заказ, части материалов, которая необходима для производства/изготовления. Во избежание споров договором купли-продажи не является договор, по которому заказчик поставляет существенную часть материалов, необходимых для изготовления или производства предмета договора. Если орган, разрешающий спор, придет к выводу, что в обязанности заказывающей товар стороны входила поставка существенной части материалов, то договор квалифицируется в соответствии с нормами применимого национального права, например, как договор подряда или как договор на изготовление товара из давальческого сырья[11][12].

При применении российского права при квалификации договора, содержащего обязательства заказывающей товар стороны поставить часть материалов, необходимых для изготовления или производства, принимаются во внимание положения основ, имеющие отношение к купле-продаже (поставке) и подряду, а также сложившееся в теории и практике представление о договоре на изготовление товара из давальческого сырья. «В отношении договоров, в которых сочетаются обязательства по поставке товара с обязательствами по выполнению работ и предоставлению услуг, необходимо будет основываться на нормах, относящихся к договору купли-продажи (поставки) и подряду, а также к другим видам договора (например, к договору на производство проектных и изыскательских работ). Отграничивать договор купли-продажи (поставки) от иных видов договоров в случаях, когда к отношениям сторон применяются соответствующие общие условия поставок, необходимо с учетом положений этих общих условий»[13].

Также, договор бытового подряда предусматривает регулирование цен на выполняемые работы государством. По общему правилу цена определяется сторонами, но она не может превышать устанавливаемую соответствующими государственными органами стоимость (ст. 735 ГК). Этими государственными органами являются Правительство РФ, ФАС и федеральные министерства. Так, согласно п.2 ст.1 Закона «О защите прав потребителей» Правительство Российской Федерации вправе издавать для потребителя и продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг, каким является договор бытового подряда.

Функции ФАС обширны, но основная из них — контроль и надзор за соблюдением условий конкуренции на современном рынке и экономической концентрацией и антимонопольного законодательства. выявление правонарушений и предупреждение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (ст.22 ФЗ №135 «О защите конкуренции»).

Федеральные министерства занимаются отраслевым регулированием тарифов.

После сдачи подрядчиком выполненной работы производятся расчеты. Выплата аванса или полная оплата работы на этапе заключения договора возможно, но только при наличии согласия заказчика.

За нарушение сроков в договоре бытового подряда может применяться неустойка. Размер неустойки составляет 3 процента цены выполнения работ, а если в договоре такой цены нет - 3 процента общей цены заказа за каждый день (либо, если договором условие о сроке выражено в часах, за каждый час). Ее размер в договоре может быть только увеличен по отношению к указанным выше. При этом общий размер неустойки не может превышать стоимости работ (п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей»).

Что касается договора строительного подряда, то по нему подрядчик обязуется построить или реконструировать определенный объект (предприятие, здание, жилой дом) либо выполнить иные строительные работы (монтажные, пусконаладочные и иные работы, связанные со строящимся объектом), а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п.1 ст.740).

Сторонами договора строительного подряда также, как и бытового являются заказчик и подрядчик. В роли заказчиков выступают любые физические или юридические лица. Характерна передача функций заказчика специализированным организациям, выступающим в роли представителей лиц, для которых строится объект. В качестве подрядчиков могут действовать различные строительные и строительно-монтажные организации независимо от форм собственности, а также индивидуальные предприниматели с членством в саморегулируемой организации (СРО) строителей.

Предмет договора строительного подряда — результат деятельности подрядчика в виде конкретной вещи: строительство чего-то нового, капитальный ремонт здания или сооружения и т.д.

Существенным условием данного вида договора подряда является цена, подлежащая обязательному согласованию. В отличие от договора бытового подряда, цена договора строительного подряда, по причине большого объема работ, определяется путем составления сметы (постатейный перечень затрат на выполнение работ, приобретение оборудования и т.п.). Таким образом, смета является важнейшей, неотчуждаемой частью договора строительного подряда совместно с технической документацией, на основании которой определяется объем, содержание работ и иные предъявляемые требования. Смета может быть твердой и приблизительной. Основная цель твердой цены — защитить заказчика от рисков возможного удорожания строительства. Риски могут быть связаны, к примеру, с увеличением объема подлежащих выполнению работ. То есть твердая цена по смыслу п. 6 ст. 709 ГК РФ подлежит оплате заказчиком за результат работ в целом, безотносительно к тому, какой объем работ для достижения этого результата пришлось выполнить подрядчику. Изменение цены (увеличение, уменьшение) договора строительного подряда производится по правилам п. 6 ст. 709 ГК РФ. «Следовательно, обязанность по оплате дополнительных работ у заказчика возникает только в том случае, если такие работы по видам, объему и цене были согласованы заказчиком и последний дал согласие на их выполнение подрядчиком и последующую оплату (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.04.2016 N Ф06-7261/16, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2016 N 17АП-1008/16, постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.03.2018 N Ф05-494/18, постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.05.2018 N Ф05-5122/18)»[14]. Смета будет приблизительной, если стороны прямо обозначать этот факт в договоре.

Для договора строительного подряда существенным условием является срок. В связи с этим, чтобы согласовать сроки, в которые стороны обязуются выполнить свои обязательства по договору, к нему чаще всего прилагаются планы и графики, как составные части договора. Из этого следует, что договор строительного подряда заключается в письменной форме и представляет собой единый документ, подписываемый сторонами, или совокупность документов.

В независимости от стороны (заказчик или подрядчик), готовящей техническую документацию и смету, оба эти документа должны быть в обязательном порядке согласованы сторонами. Затем они остаются, как правило, неизменными до завершения строительства, поскольку логично полагать, что техническая документация охватывается весь комплекс работ по строительству, а в уже согласованной смете были подсчитаны затраты на все необходимые работы[15].

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.758).

Автор считает необходимым дать определения понятиям проектно-изыскательских работ и технической документации. «Проектно-изыскательские работы — это целый комплекс мероприятий, которые проводятся для разработки необходимой для строительства зданий и сооружений документации. Комплекс включает в себя предпроектные работы, инженерно-изыскательские работы, разработку технико-экономического обоснования застройки, подготовку проектной, рабочей и сметной документации»[16]. «Техническая документация — набор документов, используемых при проектировании (конструировании), изготовлении и использовании объектов техники: зданий, сооружений, промышленных изделий, включая программное и аппаратное обеспечение.

В составе технической документации выделяют:

· конструкторские документы, включая чертежи, спецификации, пояснительные записки, технические отчеты, технические условия, эксплуатационные и ремонтные документы (регламенты, руководства и т. п.);

· технологические документы, включая документы, необходимые для организации производства и ремонта изделия;

· программные документы, сопровождающие программы для электронно-вычислительных машин (программные средства).

К технической документации также может быть отнесена техническая литература»[17].

Сторонами данного договора все также являются подрядчик, в лице которого выступают проектировщик и/или изыскатель (предприниматель с лицензией), и заказчик — тот, кто запрашивает провести проектно-изыскательскую работу.

Не будучи существенным условием договора, цена определяется путем составления сметы, в которой содержится перечень расходов подрядчика на выполнение работ. Что касается формы договора, то по общему правилу, она должна быть письменная.

В обязанности подрядчика входит:

· точно выполнить работу;

· согласовать техническую документацию, в первую очередь с заказчиком, а в случае необходимости и с компетентными государственными органами.

На заказчике, в свою очередь, лежат следующие обязанности:

· дать задание о составлении проекта, приложив материалы и документы, необходимые для составления технической документации;

· оплатить работу согласно условиям договора;

· возместить дополнительные расходы, возникшие ввиду обстоятельств, которые не зависели от подрядчика.

Подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы для государственных или муниципальных нужд осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для вышеназванных нужд. Для выполнения таких работ подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, который обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пп.1,2 ст. 763).

Заказчиком в государственном контракте выступает государственный орган с инвестиционными ресурсами или же организация, обладающая правом ими распоряжаться. В случае если функции государственного заказчика передаются хозяйствующим субъектам, то в таком случае в договоре должны быть предусмотрены как обязательства по выполнению приобретенных функций, в том числе эффективное использование денежных средств, так и ответственность при нарушении вышеуказанных обязательств. Государственные заказчики получают финансовое обеспечение в том объеме, который установлен соответствующими бюджетами.

Подрядчиком же может быть любое юридическое или физическое лицо со статусом предпринимателя и лицензией на выполнении соответствующих работ или членством в СРО. Небезынтересен тот факт, что для выполнения государственных контрактов законом не запрещено привлекать иностранные организации, т.е. можно сделать вывод, что заказчик свободен в своем выборе. Тем не менее, подобный выбор делается на основании подрядных торгов. Также в государственном контракте закрепляются типы работы, её объем и период, за который она будет выполнена; работа может быть разбита на этапы.

В зависимости от объекта госзакупки используются различные конкурентные способы. В частности, заключение контракта с единственным поставщиком, электронные аукционы (конкретные виды строительных работ с учетом исключений: особо опасные и технически сложные уникальные объекты). Согласно ст. 48-55 44-ФЗ, заказчик может проводить закупочные процедуры по строительным работам, используя открытый конкурс (ограничения: ст. 56, 57, 59, 72, 83, 84, 93 ФЗ № 44), при условии, что предмет заказа не числится в реестре особо опасных и технически сложных объектов (ч. 1 ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). В противном случае должен проводиться конкурс с ограниченным участием. Если же в закупочной документации содержатся сведения о государственной тайне, то проводится закрытый конкурс (ст. 48-55, 85 № 44-ФЗ)[18].

Определение начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) на заказы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов определяется в соответствии с ч. 1 ст. 22 44-ФЗ. Чаще других применяется проектно-сметный метод определения НМЦК.

Единые требования к участникам тендера устанавливаются согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ. Заказчику может потребоваться выписка из реестра членов СРО или специальная лицензия. В закупочной документации на капитальное строительство по 44-ФЗ также устанавливаются и дополнительные требования (ч. 2 ст. 31 44-ФЗ), фиксируемые с целью подтверждения финансовых возможностей подрядчика, наличия необходимого оборудования, практического опыта в требуемой сфере, а также наличия квалифицированных специалистов в подрядной организации[19].

Согласно п.1 ст. 766 ГК в договоре обязательно устанавливаются стоимость работы, определяемой на основании подрядных торгов, но не превышающей исходных условий, и порядок её оплаты. Таким образом, цена является существенным условием данного вида договора. Гарантию оплаты работ по договору подряда дают Правительство РФ или органы управления субъекта Российской Федерации (зависит от финансирования).

Кроме цены, не менее важным условием «государственного» подряда служит срок. Как и в обычном договоре подряда необходимо определить сроки начала и окончания работ, а также, если того пожелают стороны, иные сроки. В качестве таковых могут выступать сроки приемки пусковых комплексов, отдельных зданий, сооружений и т.п.

У данного вида договора письменная форма.

Поскольку на практике наиболее важную сферу применения подряда составляет строительство, а, следовательно, и наиболее часто встречающимся видом договора подряда является строительный, то автор считает разумным сфокусировать внимание в своей работе именно на нем.

Стоит отметить, что предмет договора подряда является одним из существенных условий, как и срок выполнения работ и, по мнению отдельных арбитражных судов, стоимость работ (будут освещены ниже), поэтому несогласование этих условий расценивается судом как отсутствие заключения договора.

 

Форма договора

 

Согласно п. 2 ст. 420 ГК РФ к договорам должны применяться правила о двух- и многосторонних сделках, сюда же относятся и правила о форме сделки.

Законодательно определение формы сделки нигде не закреплено, т.е. в ГК мы его не найдем. Специалисты в области гражданского права понимают под формой сделки способ выражения вовне внутренней воли стороны (сторон) сделки[20].

В настоящее время до конца не ясна позиция законодателя касательно вопроса о том, имеет ли форма гражданско-правового договора конститутивное значение для его возникновения[21]. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор заключен, если стороны, в требуемой форме, достигли соглашение по всем существенным условиям договора. В силу п. 1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма[22]. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась (абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм, одна часть ученых приходит к выводу о том, что до момента надлежащего оформления договор не возникает[23].

Другая часть, делая ссылку на абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ, считает, что такое правило справедливо лишь для случаев, когда форма договора установлена соглашением сторон и, соответственно, носит характер существенного условия[24].

Ряд авторов полагает, что в таком случае действует презумпция незаключенности договора, ввиду того что соглашение о форме является стадией переговоров. Если же стороны решили исполнить договор, то разумно предположить, что они отказались от ранее согласованного условия о форме, и заключили действительный договор в иной форме[25]. Сделка, которая была заключена, но которая не соответствует условленной форме, рассматривается в качестве «молчаливой» отмены установления формы[26].

Специалисты с противоположной точкой зрения обращают внимание на то, что правила п. 1 ст. 432 и абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ направлены не на непосредственное регулирование последствий, возникающих при несоблюдении формы договора. Так, п.1 ст.432 ГК РФ указывает на то, что стороны должны согласовывать существенные условия договора, а ст. 434 ГК РФ закрепляет принцип свободы формы договора. Правовые последствия несоблюдения формы договора те же, что установлены законодателем для сделок[27].

По мнению ряда авторов несоблюдение формы договора не влечет его незаключенность по той причине, что российское законодательство не содержит ни одной нормы, указывающей на это[28].

Другие авторы, занимая схожую позицию, заявляют, что форму следует рассматривать как иной элемент договора, не как его условие. Это означает, что форма призвана фиксировать факт достижения соглашения, т.е. отсутствие надлежащей формы не ведет к отсутствию договорных отношений, по крайней мере не во всех случаях.

В подтверждение такой точки зрения выступает тот факт, что гражданское законодательство РФ допускает существование «договора-правоотношения» без «договора-формы». В случаях, когда «…существование договора как юридического факта не подтверждается “договором-документом”, совершенным в определенной форме, о существовании договора как правоотношения могут свидетельствовать взаимообусловленные действия лиц по отношению друг к другу»[29].

Российские суды, как и ученые-цивилисты, на сегодняшний день не выработали единой позиции по обозначенной проблеме.

Судьи, анализируя п. 1 ст. 432 ГК РФ, в ряде случаев прямо указывают, что исходя из смысла данной нормы, договор признается незаключенным, если сторонами не достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора либо если не была соблюдена согласованная сторонами форма[30].

К форме договора подряда применимы общие правила о форме сделок.

В соответствии с п.1 ст.158 ГК сделки могут совершаться в устной или письменной форме. Устная сделка — это такая сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная форма или для которой несоблюдение простой письменной формы не влечет их недействительность (п.1, п.2 ст.159 ГК РФ).

Однако существуют ограничения для заключения устных сделок. Такие сделки не могут заключаться:

· юридическими лицами вне зависимости от того, кем является 2-я сторона — организацией или гражданином;

· между гражданами, если сумма сделки более 10 000 руб. (ч. 1 ст. 161 ГК РФ);

· для договоров займа между гражданами на сумму более 10 000 руб. (п. 1 ст. 808 ГК РФ);

· для купли-продажи при реализации объекта недвижимости;

· для дарения, если даритель — организация, а дар стоит более 3 000 руб.;

· для дарения, если это обещание передать в дар (ст. 574 ГК РФ).

Так, можно заключить, что устная форма для договоров подряда допустима, если сторонами не предусмотрено иное (т.е. российский законодатель дает свободу воли сторонам в данном вопросе), поскольку закон этого не запрещает. Тем не менее на практике распространенной формой является именно письменная, в связи с тем, что придает отношениям, вытекающим из договора подряда, большую стабильность, принимая во внимание длящийся характер. Подобного мнения придерживается и Д. В. Гудков, который считает, что заключение договора подряда в письменной форме обусловлено прежде всего необходимостью фиксации такого условия, как предмет, который в подавляющем большинстве случаев описать устно просто невозможно» [31].

Поскольку на практике, как мы успели убедиться, частота заключения договоров подряда в письменной форме значительно превышает их заключение в устной, то стоит внимательнее рассмотреть, что же российский законодатель подразумевает под данной формой сделки.

Ст.160 ГК РФ как раз посвящена письменной форме сделки. В соответствии с п.1 ст.160 для совершения сделки в письменной форме необходимо составить документ, в котором будет выражено содержание сделки. Такой документ должен быть подписан лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Также по желанию сторон или в связи с законом и иными правовыми актами могут быть установлены дополнительные требования для письменной формы сделки, а в случае их несоблюдения — предусматриваться последствия. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162) (абз.3 п.1 ст.160).

Допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи (п.2 ст.160 ГК).

Электронный документ — документированная информация, представленная в электронном виде, т.е. пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (п.11.1 ст.2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Юридическую значимость документу — как бумажному, так и электронному — придает его содержимое и подписи. Но необходимо учитывать и нормативные акты. Если в них нет прямого указания, что документ должен быть составлен на бумаге, то, следовательно, можно составлять в электронном виде.

Электронный документ, подписанный ЭЦП, приравнивается к документу на бумажном носителе с собственноручной подписью[32].

Электронная подпись придает электронным документам юридическую значимость (63-ФЗ «Об электронной подписи»). В законе обозначены два вида подписи — простая и усиленная. Усиленная электронная подпись отличается от простой электронной подписи тем, что не только определяет подписанта, но и защищает документ от внесения в него каких-либо изменений. «Для формирования усиленной электронной подписи используются криптографические средства и два ключа: ключ ЭП и ключ проверки ЭП»[33].

В свою очередь усиленная ЭП делится на квалифицированную и неквалифицированную. Отличие первой от последней в том, что квалифицированная ЭП имеет квалифицированный сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим центром (УЦ) и соответствует определенным требованиям.

В федеральном законе №63-ФЗ указано, что участники электронного взаимодействия могут использовать ЭП любого вида, если это не противоречит нормативным актам или соглашению между этими участниками (ст. 4 №63-ФЗ)[34].

Кроме электронной формы стороны могут обезопасить себя от недобросовестного исполнения или неисполнения условий договора путем заключения акта приема-передачи выполненных работ.

Акт сдачи-приема выполненных работ — это официальный документ, который подтверждает совершение сделки между заказчиком и подрядчиком[35]. В случае выявления нарушений в работе снижается стоимость согласно условиям договора. Также при обнаружении дефектов соглашение не подписывается заказчиком, составляется отдельный документ с указанием всех недочетов и требованиями их устранения. Важность заключения подобного соглашения состоит в том, что оно может применяться в суде, как основание для привлечения сторон к административной ответственности[36]. Есть некие различия для заключения акта выполненных работ по договору подряда с физическими лицами или юридическими. В случае с физическими лицами он необходим на завершительном этапе сделки, перед оплатой. На стадии первичной договоренности составление такого соглашения не требуется[37]. Для юридических лиц требуется составить два экземпляра данного документа, рекомендуется оформить их у нотариуса.

Суды касательно актов приемки выполненных работ выработали определенную практику, согласно которой такой акт, составленный подрядчиком в одностороннем порядке и не направленный заказчику, не является доказательством возникновения отношений по подряду, если договор подряда отсутствует как таковой или суд его признал незаключенным[38].

Так произошло между сторонами по делу N А32-10953/2008. В их договоре отсутствовало условие о начальном и конечном сроках выполнения работ, а также не был согласован перечень работ, которые следовало выполнить, и объект выполнения работ. Апелляционный суд верно признал такой договор незаключенным (п.6 информационного письма от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации"). Судебные инстанции не приняли представленный истцом акт формы КС-2 (л. д. 26) в качестве надлежащего доказательства того, что договор был заключен, поскольку истец документально не подтвердил принятие мер, направленных на сдачу результатов работ заказчику, что указанный акт был получен ответчиком и последний необоснованно уклонился от его подписания[39].

Еще один вывод, который можно сделать, проанализировав судебную практику, заключается в том, что акты приемки выполненных работ, которые не ссылаются на договор подряда, а также справки о стоимости работ и затрат свидетельствуют о наличии между сторонами фактических подрядных отношений (Постановление ФАС Уральского округа от 24.11.2011 N Ф09-8782/10 по делу N А47-10336/07)[40].

 


Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.081 с.