Части четвертой Гражданского кодекса — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Части четвертой Гражданского кодекса

2021-05-27 20
Части четвертой Гражданского кодекса 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 202-ФЗ,

от 30.12.2008 N 296-ФЗ, от 12.04.2010 N 61-ФЗ)

 

Статья 1

 

Комментарий к статье 1

 

1. В современной России при принятии кодифицированных актов "параллельно" принимаются так называемые вводные законы, предметом которых являются переходные положения, касающиеся введения в действие ряда законодательных актов, в рассматриваемом случае - части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также предыдущих частей Кодекса <1>. Безусловно, комментируемым Законом отменяются акты в связи с принятием части четвертой ГК РФ.

--------------------------------

<1> Подробнее см.: комментарий к ст. 1 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 1284.

 

2. Часть четвертая ГК РФ была принята 24 ноября 2006 г. и вступила в силу спустя более года, что было сделано с целью ознакомления с новеллами Кодекса, принятия необходимых подзаконных актов, формирования единых подходов к толкованию норм комментируемой части ГК РФ. До 2006 г. относительно систематизации норм законодательства об объектах исключительных прав высказывались разные точки зрения. Так, говорилось:

о необходимости принятия специального Кодекса интеллектуальной собственности (М.А. Федотов <1>, Д.Ю. Шестаков <2>);

--------------------------------

<1> Труды по интеллектуальной собственности. Т. 1. Проблемы интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе России: Материалы международной научно-теоретической конференции. М., 1999. С. 61.

<2> Шестаков Д.Ю. Интеллектуальная собственность в Российской Федерации: теоретико-правовой анализ: Автореф. дис.... д.ю.н. М., 2000. С. 20.

 

о сокращенном варианте кодифицированных норм в Гражданском кодексе РФ (А.П. Сергеев <1>, В.И. Еременко <2>);

--------------------------------

<1> Сергеев А.П. О проекте раздела V "Право интеллектуальной собственности" (исключительные права) части третьей ГК РФ. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. N 1. С. 33 - 40.

<2> Еременко В.И. Гражданский кодекс РФ и интеллектуальная собственность // Государство и право. 2003. N 1. С. 45 - 47.

 

о включении норм об интеллектуальной собственности в отдельные разделы и главы в первой, второй и третьей частях Гражданского кодекса РФ (П.В. Степанова <1>, Э.П. Гаврилов <2>;

--------------------------------

<1> Проект, разработанный Министерством по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Российской Федерации. См., например: Круглый стол в газете "Известия" "Интеллектуальная собственность в Гражданском кодексе России" // Информационное право. 2006. N 2; СПС "КонсультантПлюс".

<2> Гаврилов Э.П. Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы // Законодательство. 2001. N 4. С. 8; СПС "КонсультантПлюс".

 

о подробном урегулировании отношений в сфере объектов исключительных прав в Гражданском кодексе РФ, ранее - в третьей части, а теперь - в четвертой (В.А. Дозорцев <1> - с сохранением многоуровневой системы законодательства, А.Л. Маковский - без такового).

--------------------------------

<1> Дозорцев В.А. О проекте раздела V Гражданского кодекса "Исключительные права" // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. N 1. С. 12 - 32.

 

3. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ представляет собой заключительный акт кодификации гражданского законодательства, российской системы частного права в целом и окончательного формирования "конституции" гражданского права - Гражданского кодекса Российской Федерации, состоящего из четырех частей и 1551 статьи.

4. Часть четвертая ГК РФ вступила в силу с 1 января 2008 г. в полном объеме.

 

Статья 2

 

Комментарий к статье 2

 

В комментируемой статье перечислены те законодательные акты, которые утратили силу в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ. Тем не менее это не означает, что данные акты вообще не применяются на территории России с 1 января 2008 г. В соответствии со ст. 5 часть четвертая ГК РФ не может быть применена к тем спорам, в качестве оснований для возникновения которых имели место обстоятельства, возникшие до 1 января 2008 г., например нарушение исключительного права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Определение ВАС РФ от 13 января 2009 г. N 17152/08, а также Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 7 ноября 2008 г. по делу N А38-1883-19/1-2007(19/16-2008).

 

Статья 3

 

Комментарий к статье 3

 

В комментируемой статье перечислены четыре законодательных акта СССР, признанных недействующими с момента вступления в силу части четвертой ГК РФ. В соответствии с п. 2 Постановления Верховного Совета РФ от 12 декабря 1991 г. N 2014-1 "О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" <1> в целях создания условий, необходимых для реализации ст. 11 названного Соглашения (согласно указанной статье с момента подписания настоящего Соглашения на территориях подписавших его государств не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР), было установлено, что на территории РСФСР до принятия соответствующих законодательных актов РСФСР нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не противоречащей Конституции РСФСР, законодательству РСФСР и настоящему Соглашению.

--------------------------------

<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. N 51. Ст. 1798.

 

В отличие от норм ст. 2 комментируемого Закона, в которых законодательные акты признаются утратившими силу, нормативные правовые акты бывшего СССР Российской Федерацией не могут быть признаны утратившими силу, поскольку они могут действовать на территории бывших республик Союза ССР, в связи с чем могут быть признаны лишь не действующими на территории РФ.

 

Статья 4

 

Комментарий к статье 4

 

Те законодательные акты, которые регулируют отношения в сфере интеллектуальных прав и не перечислены в ст. 2, 3 настоящего Закона, действуют при соблюдении принципа приоритета части четвертой ГК РФ, т.е. в той степени, в которой их нормы не противоречат нормам Кодекса. Это относится не только к законам, но и к другим правовым актам, в том числе к указам Президента РФ и постановлениям Правительства РФ (ст. 3 ГК). Так, например, п. 1 ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" <1> применяется на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества постольку, поскольку не противоречит положениям части четвертой ГК РФ, которыми регулируются, в частности, отношения между организацией-правообладателем и ее работниками - авторами служебного изобретения, отношения по распоряжению исключительными правами и т.п.

--------------------------------

<1> Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. N 25. Ст. 703.

 

Не утратили законной силы Постановления Правительства РФ, регулирующие минимальные ставки вознаграждений за использование отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности: от 21 марта 1994 г. N 218 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" <1>, от 17 мая 1996 г. N 614 "О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)" <2>, от 29 мая 1998 г. N 524 "О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г." <3>.

--------------------------------

<1> Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. N 13. Ст. 994.

<2> Собрание законодательства РФ. 1996. N 21. Ст. 2529.

<3> Собрание законодательства РФ. 1998. N 22. Ст. 2476.

 

Статья 5

 

Комментарий к статье 5

 

Нормы комментируемой статьи имеют важное значение при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 1 января 2008 г. В этом случае судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой ГК РФ.

Разъяснения отдельных положений настоящей статьи даны в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также в информационном письме Роспатента от 26 мая 2008 г. N 10/37-270/23 "Об исчислении сроков действия исключительных прав на полезную модель и промышленный образец" <1>.

--------------------------------

<1> Патенты и лицензии. 2008. Июль. N 7.

 

Так, если лицом допущено незаконное воспроизведение произведения до 1 января 2008 г., а распространение его контрафактного экземпляра осуществлено после 31 декабря 2007 г., то дело в части нарушения права на воспроизведение должно рассматриваться в соответствии с Законом РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" <1> (далее - Закон об авторском праве), а в части нарушения права на распространение - в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ.

--------------------------------

<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1242.

 

Согласно абз. 3, 4 комментируемой статьи при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент создания этого произведения; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В случае если на 1 января 2008 г. по ранее выданному патенту (свидетельству) на полезную модель не истек установленный ранее действовавшим законодательством пятилетний срок действия патента (свидетельства) и охранный документ является действующим, то на указанный патент (свидетельство) автоматически распространяется установленный п. 1 ст. 1363 части четвертой ГК РФ срок действия патента на полезную модель с возможностью его продления, предусмотренной п. 3 этой же статьи, т.е. срок действия этого патента (свидетельства) составляет 10 лет с даты подачи заявки и он может быть продлен по заявлению патентообладателя на указанный в заявлении срок, не превышающий трех лет.

При оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак; заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку и наименованию места происхождения товаров исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента и предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (п. 1 ст. 1486 ГК) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

 

Статья 6

 

Комментарий к статье 6

 

1. В настоящей статье рассматриваются сроки действия авторских и смежных прав на те объекты, которые охранялись до 1 января 2008 г. Таким образом, данная норма не распространяется на базы данных как объекты смежных прав, а также на права публикатора.

Как отмечается в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если 50-летний срок действия авторского права на произведение истек после 31 декабря 1992 г. (но до вступления в силу Федерального закона от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", установившего 70-летний срок действия авторского права) и произведение перешло в общественное достояние, с 1 января 2008 г. действие исключительного права на это произведение возобновляется и его срок исчисляется по правилам, предусмотренным ст. 1281 ГК РФ.

Действия лиц, использовавших до введения в действие части четвертой ГК РФ произведения, которые находились до 1 января 2008 г. в общественном достоянии, и соблюдавших положения ст. 28 Закона об авторском праве, несмотря на возобновление действия исключительного права на произведение, не могут считаться нарушением. Вместе с тем дальнейшее использование произведения может осуществляться только с соблюдением положений части четвертой ГК РФ.

При применении норм настоящей статьи необходимо учитывать не только 50-летний срок действия авторского права на произведение, но и иные, более продолжительные (льготные) сроки для некоторых авторов, например для участников Великой Отечественной войны (п. 5 ст. 1281 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Постановление ФАС Московского округа от 21 апреля 2010 г. N КГ-А40/3170-10 по делу N А40-106903/09-110-726.

 

2. Особое внимание уделено в комментируемой статье авторскому праву юридических лиц, возникшему до 3 августа 1993 г. (до вступления в силу Закона об авторском праве), которое прекращается по истечении 70 лет со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано - со дня создания произведения. К соответствующим правоотношениям по аналогии применяются правила части четвертой ГК РФ. Для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений.

Нормы абз. 2 комментируемой статьи не означают признания за юридическими лицами личных неимущественных прав. К юридическим лицам, приобретшим авторские права до 3 августа 1993 г., применяются положения части четвертой ГК РФ, регулирующие осуществление, прекращение исключительного права и распоряжение им.

 

Статья 7

 

Комментарий к статье 7

 

Положения части четвертой ГК РФ применяются к договорам о распоряжении исключительными правами, в том числе смешанным договорам, содержащим условия о распоряжении исключительными правами, заключенным с 1 января 2008 г. В соответствии со ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта, а договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Договоры о распоряжении исключительными правами весьма многообразны и могут совершаться как в письменной форме, в том числе с требованием о государственной регистрации, так и в некоторых случаях в устной форме.

Под предложением заключить договор следует понимать оферту. В соответствии с п. 1 ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

 

Статья 8

 

Комментарий к статье 8

 

1. Комментируемая статья предусматривает обратную силу действия норм части четвертой ГК РФ, которые распространяются в том числе и на те договоры, которые были заключены до 1 января 2008 г. Положения настоящей статьи согласуются с нормами п. 2 ст. 422 ГК РФ, согласно которому если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

2. Таким образом, по общему правилу на договоры, заключенные до 1 января 2008 г. и продолжающие действовать после этой даты, нормы части четвертой ГК РФ не распространяются, кроме следующих норм:

- об основаниях, последствиях, порядке расторжения договоров;

- об ответственности за нарушение договорных обязательств, если соответствующие нарушения были допущены после введения в действие части четвертой Кодекса, за исключением случаев, когда в договорах, заключенных до 1 января 2008 г., предусматривалась иная ответственность за такие нарушения.

Так, например, договоры о передаче исключительных или неисключительных прав продолжают действовать и после 1 января 2008 г. Однако в случае их расторжения или допущенных после этой даты нарушений, в том числе длящихся начиная со времени, предшествующего вступлению в силу части четвертой ГК РФ (если иное не предусмотрено договором за такие нарушения), необходимо применять нормы этой части Кодекса. При этом следует определить правовую природу такого договора, прежде всего для установления норм, применяемых к их нарушению. К таким договорам подлежат применению нормы о лицензионных договорах (соответственно исключительной и простой лицензии).

 

Статья 9

 

Комментарий к статье 9

 

Предусмотренные в комментируемой статье личные неимущественные права автора и исполнителя охраняются бессрочно независимо от действия исключительного права. Необходимо учитывать, что право на неприкосновенность не было предусмотрено Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах". При этом независимо от того, когда было создано произведение, когда было осуществлено исполнение, как до 1 января 2008 г., так и после, независимо от того, истек ли 70-летний срок с момента смерти автора или 50-летний срок с момента начала охраны исполнения, жив ли исполнитель, названные права подлежат правовой охране. Применение норм части четвертой ГК РФ в случае нарушения таких личных неимущественных прав, которые не охранялись до 1 января 2008 г., возможно при условии, что посягательство на указанные права было совершено после 1 января 2008 г.

Данное положение подтверждается и п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".

 

Статья 10

 

Комментарий к статье 10

 

1. Результатами интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ "О геодезии и картографии" <1> являются геодезические, картографические, топографические, гидрографические, аэрокосмосъемочные и гравиметрические материалы.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. Ст. 2.

 

Такие объекты в основном охраняются в качестве объектов авторского права. Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам.

Положение абз. 1 комментируемой статьи воспроизводит норму утратившего силу с 1 января 2008 г. п. 2 ст. 11 Федерального закона "О геодезии и картографии" (см. ст. 24 Закона).

2. В соответствии с абз. 2 комментируемой статьи действует Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2004 г. N 726 "О порядке распоряжения исключительным правом Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии" <1>, согласно которому принадлежащим Российской Федерации исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии распоряжаются от имени Российской Федерации в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся государственными заказчиками по государственным контрактам на разработку, изготовление и поставку геодезической, картографической и топографической продукции для федеральных государственных нужд, в порядке, определенном актами Правительства РФ по вопросам, связанным с использованием результатов научно-технической деятельности и других объектов интеллектуальной собственности, и другими актами законодательства РФ об интеллектуальной собственности.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2004. N 49. Ст. 4917.

 

Геодезические, картографические, топографические, гидрографические, аэрокосмосъемочные, гравиметрические материалы и данные, в том числе в цифровой форме, полученные в результате осуществления геодезической и картографической деятельности и находящиеся на хранении в федеральных органах исполнительной власти, подведомственных этим федеральным органам организациях, образуют государственный картографо-геодезический фонд Российской Федерации.

Граждане и юридические лица обязаны безвозмездно передавать один экземпляр копий созданных ими геодезических и картографических материалов и данных в соответствующие картографо-геодезические фонды с сохранением авторских прав.

Статья 10 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ "О геодезии и картографии" определяет федеральную собственность на результаты геодезической и картографической деятельности.

 

Статья 11

 

Комментарий к статье 11

 

Подача ходатайства, упоминаемого в абз. 1, 2 комментируемой статьи, не ограничена какой-либо определенной датой, т.е. такие ходатайства могут подаваться в течение указанных 20-летнего и 15-летнего сроков.

Названные положения обусловлены нормами ст. 520 ГК РСФСР, действовавшими до вступления в силу Патентного закона РФ, согласно которой автор изобретения может по своему выбору требовать либо признания только своего авторства, либо признания за ним авторства и предоставления ему исключительного права на изобретение. В первом случае на изобретение выдавалось авторское свидетельство, во втором - патент. Авторские свидетельства и патенты выдавались на условиях и в порядке, предусматриваемых Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях <1>.

--------------------------------

<1> СП СССР. 1959. N 9. Ст. 59.

 

Ранее нормы о прекращении действия авторских свидетельств СССР содержались в Приказе Роспатента от 25 июня 1993 г. N 35 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении действия на территории Российской Федерации авторских свидетельств СССР на изобретения, свидетельств СССР на промышленные образцы, а также патентов СССР, выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи патентов Российской Федерации на оставшийся срок" <1> и п. 7, 8 Постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г. N 3518-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации" <2>.

--------------------------------

<1> Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1993. N 9.

<2> Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 42. Ст. 2320.

 

Статья 12

 

Комментарий к статье 12

 

1. При применении норм комментируемой статьи необходимо учитывать, что соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей ГК РФ.

Статья 34 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", предусматривающая выплату предприятием-патентообладателем и предприятием-лицензиатом вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, с 1 января 2008 г. применяется с учетом п. 4 ст. 1370 ГК РФ только в части обязанности работодателя выплатить вознаграждение или компенсацию работнику - автору служебного изобретения (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).

2. Комментируемая статья в основном повторяет нормы абз. 1 п. 6 Постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г. N 3518-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации". Кроме того, согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 14 августа 1993 г. N 822 "О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах" <1> автор изобретения, промышленного образца, патент на которые выдан работодателю или его правопреемнику, также имел право на вознаграждение в размере и на условиях, определяемых соглашением с патентообладателем. При недостижении соглашения применяются положения п. 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" и п. 1 и 3 ст. 22 Закона СССР "О промышленных образцах".

--------------------------------

<1> Собрание актов Президентам Правительства РФ. 1993. N 34. Ст. 3191.

 

Вознаграждение за использование изобретения исчисляется исходя из прибыли (доли прибыли), получаемой патентообладателем от использования изобретения, а при ее отсутствии - из себестоимости (доли себестоимости), приходящейся на данное изобретение. При невозможности выделения затрат и результатов, связанных непосредственно с созданием и использованием изобретения, доля прибыли или себестоимости определяется экспертным путем.

В Определении Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2009 г. N 1659-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Володина Игоря Михайловича, Иванникова Валерия Владимировича и Михайлова Виктора Николаевича на нарушение их конституционных прав положениями пункта 1 статьи 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" и статьями 151 и 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации" затронута проблема применения п. 1 ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", а именно установления судом величины себестоимости продукции для целей расчета размера причитающегося вознаграждения.

 

Статья 13

 

Комментарий к статье 13

 

Комментируемая статья повторяет п. 4 Постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г. N 3521-1 "О введении в действие Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" <1>. Произведенная в бывшем СССР регистрация товарного знака или знака обслуживания может действовать только при условии ее продления, но уже по нормам Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", поскольку прошло уже более 10 лет с момента регистрации знака в бывшем СССР.

--------------------------------

<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 42. Ст. 2323.

 

Комментируемая статья вступила в силу задолго до 1 января 2008 г. - с 22 декабря 2006 г. и первоначально состояла из двух абзацев. Второй абзац закреплял так называемое право преждепользования в отношении товарных знаков по аналогии с изобретениями.

Предполагалось, что лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, сохраняло право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров при условии, что такое использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и началось до 17 октября 1992 г., т.е. до вступления в силу Закона о товарных знаках.

В то же время данная норма породила целый ряд вопросов, связанных с обеспечением прав российских производителей товаров, а также прав обладателей исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки.

Так, названная норма не ограничивала право ввоза на территорию Российской Федерации произведенных за рубежом товаров с использованием зарегистрированных товарных знаков, поскольку упоминаемое в абз. 2 ст. 13 комментируемого Закона право на использование включало в себя и права на ввоз и продажу. Кроме того, существовала опасность приобретения иностранными организациями в порядке универсального правопреемства в составе предприятия как имущественного комплекса прав на использование названных обозначений.

Другой проблемой стало отсутствие ограничения по срокам предоставляемого права на использование. Предусмотренное комментируемой статьей право использования обозначения, тождественного товарному знаку, распространялось только на однородную продукцию, понятие которой могло трактоваться расширительно и включать в себя и те виды продукции, которые ранее не производились пользователем. Немаловажной проблемой стало и обеспечение качества производимой под такими товарными знаками продукции.

В целях решения данных проблем Государственной Думой был принят Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1> об исключении ч. 2 из ст. 13 названного Закона. Его основной целью стали обеспечение интересов Российской Федерации, которая также является обладателем прав на товарные знаки, которые использовались и до 17 октября 1992 г., и защита интересов российских производителей товаров и тех лиц, на чье имя товарные знаки зарегистрированы.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2007. N 31. Ст. 3999.

 

Статья 14

 

Комментарий к статье 14

 

Требования к фирменному наименованию юридического лица содержатся в ст. 1473 ГК РФ, в которую вносились отдельные изменения, в частности о порядке использования слов "Россия", "Российская Федерация" и производных от них слов. Такой порядок в настоящее время определяется Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 52 "Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования" <1>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2010. N 6. Ст. 660.

 

При внесении изменений в учредительные документы юридического лица, в том числе в части фирменного наименования, в Едином государственном реестре указывается дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, или в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы.

Порядок государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, регулируется гл. VI Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" <1>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3431.

 

Если фирменное наименование юридического лица не приведено в соответствие с требованиями п. 3 и 4 ст. 1473 ГК РФ в указанный момент, то согласно п. 5 этой же статьи орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования. Положения абз. 3 п. 2 и п. 3 ст. 61 Кодекса в данном случае не применяются (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.). Таким образом, юридическое лицо не может быть принудительно ликвидировано по такому основанию.

 

Статья 15

 

Комментарий к статье 15

 

Основными новеллами, внесенными в качестве изменений в Закон РФ "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп.), являются упорядочение требований к фирменным наименованиям кредитных организаций. Иные требования к фирменному наименованию устанавливаются ст. 1473 ГК РФ, а также Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования".

Как отмечается в письме ЦБ РФ от 31 января 2008 г. N 11-Т "О сокращенном фирменном наименовании кредитной организации" <1>, фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов "банк" либо "небанковская кредитная организация". При этом Закон о банках не конкретизирует, в каком именно, полном или сокращенном, фирменном наименовании должны использоваться указанные слова.

--------------------------------

<1> Вестник Банка России. 2008. N 5.

 

В этой связи при использовании кредитной организацией в полном фирменном наименовании слов "банк" или "небанковская кредитная организация" их повтор в сокращенном фирменном наименовании не является обязательным. Вместо этих слов в сокращенном фирменном наименовании кредитной организации могут использоваться сокращения, общепринятые в деловом обороте (например: АКБ, КБ, НКО, РНКО, НДКО).

 

Статья 16

 

Комментарий к статье 16

 

Изменения, внесенные с 1 января 2008 г., приводят Закон РФ "О космической деятельности", как и многие другие законодательные акты, о которых говорится в последующих статьях, в соответствие с частью четвертой ГК РФ. К результатам интеллектуальной деятельности, полученным при разработке космической техники и космических технологий, могут относиться объекты авторского права (например, чертежи, карты), объекты патентного права, секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем.

Понятие ракетной и космической техники (РКТ) может быть сформулировано исходя из норм Приказа Росстата от 25 августа 2009 г. N 182 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральным космическим агентством федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих производство продукции (товаров, работ, услуг) в сфере создания ракетной и космической техники" <1>, согласно п. 6 которого к такой технике относятся:

--------------------------------

<1> Вопросы статистики. 2009. N 12.

 

- космические системы и комплексы военного, научного и социально-экономического назначения;

- ракетные комплексы военного назначения;

- входящие в ракетные и космические комплексы составные части, системы, агрегаты (приборы), другие комплектующие изделия и элементы;

- средства для утилизации РКТ.

К составным частям комплекса могут быть отнесены: ракета, ракета-носитель, разгонный блок, космический аппарат, головная часть, орбитальный самолет, пусковая установка, стартовый комплекс, система дистанционного управления и контроля, система боевого управления и связи, другие технические средства наземной космической инфраструктуры (НКИ). В качестве системы комплекса могут быть использованы двигательная установка, бортовая система управления и т.п., входящие в состав комплекса и (или) его составных частей. К агрегатам (приборам) комплекса могут относиться двигатель, автомат стабилизации, рулевая машинка и т.п., которые входят в состав составных частей и (или) систем.

 

Статья 17

 

Комментарий к статье 17

 

В комментируемой статье изложены те изменения, которые внесены в часть первую ГК РФ в связи с вступлением в силу части четвертой Кодекса. Эти изменения связаны прежде всего с изменением терминологии


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.122 с.