Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

2017-08-11 333
Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Переходить могут любые права, кроме тех, что неразрывно связаны с личностью кредитора (например, право на получение алиментов).

Уступка права требования должна происходить в той же форме, что и основная сделка. Например, приобретение именной бумаги произошло на основании договора, заключенного в простой письменной форме. Поскольку ГК РФ требует оформления сделок с именными ценными бумагами с соблюдением норм о цессии, то и сделка по переуступке этих бумаг должна осуществляться в простой письменной форме. Если же первоначальная сделка, из которой возникли передаваемые права, требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, то и уступка требования должна быть нотариально удостоверена и зарегистрирована.

 

В силу закона переход прав кредитора происходит в случаях:

1) правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица);

2) по решению суда;

3) при исполнении обязательства должника его поручителем и др.

 

Перевод долга должником на другое лицо допускается только с согласия кредитора, поскольку от личности должника существенным образом зависит надежность обязательства и, следовательно, положение кредитора.

Форма этой сделки (как и в случае с уступкой требования) должна соответствовать форме, в которой была заключена первоначальная сделка, породившая обязательство.

Существуют определенные способы обеспечения исполнения обязательств. В некоторых случаях права кредитора на обеспечение исполнения обязательства могут возникать и без специального договора, в силу прямого указания закона.

Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительность основного обязательства.

К способам обеспечения исполнения обязательств относятся, в частности:

· Неустойка;

· Залог;

· Удержание имущества должника;

· Поручительство;

· Банковская гарантия;

· Задаток.

Законом или договором могут быть предусмотрены и иные способы обеспечения обязательств.

Неустойка – определенная законом или договором денежная сумма, подлежащая уплате должником в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (в том числе при просрочке исполнения).

Смысл неустойки состоит в том, чтобы возложить дополнительные имущественные обязанности на должника в случае неисполнения им обязательства. Однако надо понимать, что если должник не исполняет обязательство по причине общего состояния неплатежеспособности, то наличие условия о неустойке ничуть не улучшает положение кредитора.

Неустойка может быть договорной (устанавливается в основном договоре по соглашению сторон) или законной (предусматривается законом для отношений данного типа). Размер законной неустойки не может быть уменьшен соглашением сторон, но может быть увеличен, если закон этого не запрещает. Размер договорной неустойки определяется сторонами самостоятельно.

Неустойка может быть определена в твердой сумме или в процентах от суммы договора за каждый день (неделю, месяц и т.п.) просрочки.

Соглашение о неустойке должно заключаться только в письменной форме. В противном случае оно будет недействительным. (Это характерно и для других договоров по обеспечению обязательств – залога, поручительства, задатка).

Необходимо иметь в виду, что при наличии условия о неустойке в договоре или законе кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков; должник обязан платить неустойку уже в силу самого факта неисполнения обязательства. Однако право на неустойку не возникает, если должник не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства, например, если это неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) вправе при неисполнении обязательства должником получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами должника (залогодателя).

Залог, в отличие от неустойки, не приводит к увеличению издержек должника.

Его смысл в другом: перевести часть имущества должника в особый правовой режим, позволяющий обеспечить при неисполнении обязательства обращение взыскания на заложенное имущество.

Залог может возникать из договора или закона. Договор о залоге должен быть заключен обязательно в письменной форме. Если основной договор требует нотариального удостоверения, то и договор залога должен быть тоже нотариально удостоверен.

Залогодателем может выступать как должник по основному (обеспечиваемому) обязательству, так и третье лицо. При этом залогодатель должен иметь право собственности или хозяйственного ведения на обременяемое залогом имущество.

Предметом залога может быть практически любое имущество (кроме изъятого из оборота), включая как вещи, так и имущественные права. Следовательно, в залог можно передавать как документарные, так и бездокументарные ценные бумаги. Могут быть предметом залога и деньги, например, если основное обязательство имеет неденежный характер.

Гражданский кодекс выделяет две основные разновидности залога: с передачей вещи залогодержателю (заклад) или без такой передачи. Хоть первый вариант, несомненно, более привлекателен для кредитора-залогодержателя, но базовым является второй вариант: если иное не предусмотрено договором, вещь остается у залогодателя. А при залоге недвижимости имущество в принципе не должно передаваться залогодержателю.

 

Пример. При залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю (или, как вариант, в депозит нотариуса). Если договором не предусмотрено иное (ст.338 ГК РФ). Однако эта норма в полной мере применима только для предъявительских ценных бумаг. Для бездокументарных бумаг физическая передача невозможна, поэтому факт залога должен быть зарегистрирован в системе ведения реестра. Здесь имеются два аспекта: открытие лицевого счета зарегистрированному лицу - залогодержателю и блокировка бумаг на лицевом счете залогодателя, чтобы тот не мог распорядиться заложенными бумагами без согласия залогодержателя.

 

При залоге именных документарных бумаг можно передать залогодержателю их сертификаты. Поэтому в данном случае также необходимо внесение информации о залоге в систему ведения реестра (открытие лицевогосчета зарегистрированного лица - залогодержателя и блокировка счета залогодателя).

Правомочия собственника (залогодателя) по отношению к заложенному имуществу, естественно, оказываются ограниченными. Он вправе пользоваться предметом залога, если иное не определено договором и не вытекает из существа залога. Он может только с согласия залогодержателя отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование, распоряжаться им иным образом.

Со своей стороны, залогодержатель при закладе может пользоваться предметом залога, но только если это прямо предусмотрено договором. Так что при залоге акций голосовать ими на собрании акционеров будет залогодатель, если только по договору залога он прямо не передал это право залогодержателю.

Взыскание на заложенное имущество обращается при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, обеспеченного залогом. При этом:

1) требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного недвижимого имущества по решению суда.

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества без обращения в суд допускается на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога. Такое соглашение может быть признано судом недействительным по иску лица, чьи права нарушены таким соглашением.

Требования залогодержателя удовлетворяются за счет заложенного движимого имущества по решению суда, если иное не предусмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем. Однако на предмет залога, переданный залогодержателю, взыскание может быть обращено в порядке, установленном договором о залоге, если законом не установлен иной порядок.

Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, когда:

- для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;

- предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;

- залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно;

2) требования кредитора удовлетворяются из стоимости заложенного имущества путем его реализации по решению суда, за исключением новации или отступного.

На основании вынесенного судебного решения организуются публичные торги, имущество продается за максимальную цену, из вырученных средств производятся выплаты кредитору, а остаток возвращается должнику. Если же имущества не хватает, то кредитор может требовать недостающую сумму из прочего имущества должника в общем порядке.

За счет стоимости заложенного имущества покрывается сумма основного долга и проценты по нему, убытки, неустойка, а также компенсация расходов залогодержателя по содержанию имущества и расходов по взысканию (например, судебных издержек).

 

Удержание имущества должника заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им третьему лицу, в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитором связанных с нею издержек и других убытков. Вправе удерживать ее до тех пор, пока обязательство не будет исполнено.

Кроме того, удержанием могут обеспечиваться и требования, не связанные с данной вещью, а возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

Удержание в основном подобно залогу с той лишь разницей, что оно возникает не из закона или договора, а из фактических обстоятельств. Так, например, комиссионер, купивший товар для своего клиента, но не получивший оплаты своих услуг, вправе удержать часть купленного товара в объеме, достаточном для обеспечения этой задолженности.

Удовлетворение претензий кредитора при удержании происходит так же, как по обеспеченному залогом обязательству путем продажи имущества с публичных торгов по решению суда и выплаты денег кредитору, исходя из общей суммы его претензий.

 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательств должником (полностью или частично).

При этом поручитель, очевидно, либо рассчитывает получить за свои услуги какое-то вознаграждение от должника, либо его связывают с последним какие-то иные отношения. Кроме того, если поручитель исполнил обязательство вместо должника, к нему переходят права кредитора по этому обязательству, в том объеме, в котором он удовлетворил требования кредитора (плюс проценты на эту сумму, плюс возмещение убытков).

Договор поручительства должен быть заключен в обязательном порядке в письменной форме.

Пример. При заключении договора купли-продажи ценных бумаг в РТС возможна ситуация, когда участник торговли, действующий от имени и за счет своего клиента, должен дать дополнительные гарантии исполнения обязательств этим клиентом. Для этого оформляется договор поручительства между данным участником торговли и противоположной стороной сделки.

 

В общем случае при неисполнении обязательства поручитель и должник отвечают по обязательствам солидарно, если договором не предусмотрена субсидиарная ответственность. В первом случае претензии можно сразу предъявить к любому из них по выбору кредитора; во втором случае кредитор должен вначале предъявить претензии к основному должнику, и лишь при невозможности получить от него исполнение можно предъявлять требования к поручителю.

 

В силу банковской гарантии банк (или иное кредитное учреждение) или страховая компания (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлению бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Гарантия во многом сходна с поручительством: она повышает надежность исполнения обязательства тем, что в схему включается третье лицо. Основные отличия между ними следующие:

· поручительство – это договор, а гарантия – односторонняя сделка;

· поручителем может быть любое лицо, а гарантом – только лицензированный банк (кредитное учреждение) или страховая организация;

· поручительство может быть бесплатным или оплачиваемым (со стороны основного должника), а за выдачу гарантии банку обязательно платится вознаграждение со стороны принципала;

· поручитель отвечает в том же объеме, что и основной должник; гарант платит только в пределах суммы, на которую выдана гарантия.

Гарантия не может быть отозвана гарантом и не может передаваться другому лицу, если в ней не установлено иное. При прочих равных это повышает надежность положения кредитора (бенефициара).

Гарант, исполнивший требование бенефициара, приобретает права обратного (регрессного) требования к принципалу в соответствии с условиями соглашения между ними.

Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Из определенного видна специфика задатка по сравнению с другими способами обеспечения обязательств:

1) при его помощи можно обеспечивать только обязательства из договоров (а не из причинения вреда, например);

2) он выполняет еще и роль доказательства заключения договора;

3) задатком может быть обеспечено только денежное обязательство.

Соглашение о задатке обязательно должно совершаться в письменной форме. Если есть сомнения в том, является ли переданная сумма задатком (в том числе из-за несоблюдения письменной формы), то она рассматривается как аванс, если не будет доказано иное.

Ответственность за нарушение обязательства заключается в том, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Под убытками понимаются:

· расходы по восстановлению нарушенного права, или

· реальный ущерб, понесенный в связи с утратой или повреждением имущества;

· упущенная выгода (неполученные расходы).

Если законом или договором предусмотрена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачетная неустойка). Но закон или договор могут предусматривать иное: например, возмещение убытков сверх неустойки в полном объеме (штрафная неустойка) или возможность для пострадавшего требовать по своему усмотрению либо убытки, либо неустойку (альтернативная неустойка).

Кроме того, в случае неисполнения денежного обязательства начисляются проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента. Этот процент нельзя в полном смысле считать неустойкой, т.к. он взимается не только при нарушении условий договора, но и при неосновательном получении денежных средств (например, ошибочно зачисленных банком на чужой счет). Убытки при этом возмещаются в части, не покрытой процентами.

Наконец, возмещение убытков кредитору не освобождают должника от исполнения обязательства.

 

Отдельные виды договоров

Договор купли-продажи: по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В классическом понимании термин «купля-продажа» должен применяться только к вещам. Однако в деловом обороте употребляются и такие понятия, как «покупка прав требования к должнику», «покупка информации» и т.п. С формально-юридической точки зрения это не совсем верно: корректнее говорить о «договоре уступки требования» (цессии), «договоре предоставления информации» и т.п. Аналогичным образом к ценным бумагам термин «купля-продажа» применим с некоторыми оговорками: если документарные ценные бумаги, несомненно, являются вещами и могут стать объектом купли-продажи, то бездокументарные бумаги опосредуют не вещи, а имущественные права. Правила о купле-продаже применяются к ним постольку, поскольку это не противоречит особенностям фиксации прав на эти ценные бумаги (осуществляемой при помощи записей в системе ведения реестра у регистратора или депозитария).

Договор купли-продажи является консенсуальным: он считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по существенным условиям договора, а не с момента совершения ими каких-либо реальных действий. Заключив договор, стороны вначале приобретают не вещи, а только обязанности и соответствующие им обязательственные права:

· продавец – обязанность передать товар и право получить деньги;

· покупатель – обязанность уплатить деньги и право получить товар.

Поэтому договор купли-продажи может быть заключен относительно любых вещей, как находящихся в наличии у продавца к моменту заключения договора, так и тех, которые будут созданы или приобретены в будущем.

Следует иметь в виду, что продавцом по договору купли-продажи может оказаться не собственник товара, а уполномоченное лицо, действующее в его интересах, но от своего имени, например, комиссионер или доверительный управляющий (подробнее см. разделы о соответствующих типах договоров). Именно у него возникают в этом случае обязанности продавца, хотя исполняются они за счет собственника, т.е. от его имени и в его интересах (например, брокер на основании договора поручения), то права и обязанности продавца возникают непосредственно у представляемого лица (клиента брокера).

Точно также и покупателем по договору может быть не будущий владелец бумаг, а уполномоченное им лицо.

Важнейшим условием данного договора является условие о товаре. Оно считается согласованным, если из договора можно определить наименование и количество товара: например, 2000 обыкновенных акций РАО «ЕЭС России», или 150 облигаций государственного сберегательного займа 12-серии, номиналом 500 000 руб.

Цена товара в подавляющем большинстве случаев также согласовывается сторонами, однако отсутствие цены в договоре купли-продажи не делает его недействительным: в этом случае товар должен быть оплачен по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичный товар.

Главная обязанность продавца – передать покупателю–приобретателю предусмотренный договором товар. Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

· в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент передачи этого сертификата приобретателю;

· в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии - в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя, после чего право собственности на ценные бумаги переходит к покупателю. Для именных бумаг передачей признается их зачисление на счет нового владельца в реестре или в депозитарии.

Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, то покупатель вправе отказаться от исполнения своего обязательства по договору, т.е. оплаты товара. Если же деньги уплачены (договор заключен на условиях предоплаты), то покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возвращения денег с уплатой на эту сумму штрафных процентов.

Продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц (залог, споры о принадлежности товара и т.п.), за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения стоимости товара, либо расторжения договора и возмещения убытков.

Покупатель, со своей стороны, обязан принять переданный ему товар и оплатить продавцу его стоимость, за исключением случаев, когда он может потребовать замены товара или отказаться от его исполнения. Гражданский кодекс устанавливает, что в число этих случаев входят следующие:

· передача товара, обремененного правами третьих лиц, без уведомления покупателя о наличии указанных прав;

· передача меньшего количества товара, чем обусловлено условиями договора;

· в случае неисполнения продавцом обязательства застраховать товар, обусловленного договором.

 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Брокерская деятельность может осуществляться на основании таких видов гражданско-правовых договоров, как договор поручения, договор комиссии и агентский договор, что следует из понятия брокерской деятельности, содержащегося в статье 4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Договор поручения: по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия.

В данном определении под юридическими действиями понимаются прежде всего сделки: поверенный имеет право заключать сделки для доверителя. Причем стороной этих сделок становится доверитель, и именно у него, а не у поверенного, возникают соответствующие права и обязанности. Поручение может быть дано и на выполнение других юридических действий (например, представлять интересы доверителя в суде).

Договор поручения тесно связан с таким понятием, как доверенность: обычно доверенность выдается для оформления договора поручения либо родственного ему агентского договора.

На фондовом рынке договор поручения имеет место прежде всего в отношениях брокера и его клиента: клиент поручает брокеру купить для него ценные бумаги, либо, напротив продать их, осуществить перерегистрацию ценных бумаг в реестре и т.п. Брокер в этой ситуации выступает поверенным, клиент - доверителем.

 

Обязанности сторон по договору определяются следующим образом.

Обязанности доверителя:

1. выдача доверенности на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения;

2. обеспечение поверенного необходимыми для исполнения поручения средствами;

3. возмещение поверенному понесенных издержек;

4. без промедления прием исполненного поверенным по договору;

5. уплата поверенному вознаграждения:

– если хотя бы одна из сторон действует в качестве предпринимателя, - по умолчанию (т.е. если иное прямо не предусматривается договором)

– если ни одна из сторон предпринимателем не является (только в случае, когда выплата вознаграждения прямо предусмотрена законом или договором).

Обязанности поверенного:

1. исполнение поручения – лично (однако может и передоверить исполнение другому лицу, если это предусмотрено договором или вызвано необходимостью для защиты интересов доверителя.

2. сообщение доверителю по его требованию всех сведений об исполнении поручения;

3. передача доверителю всего полученного по сделкам, заключенным во исполнении договора поручения;

4. по исполнении поручения или по прекращении договора возврат доверенности, срок действия которой не истек и предоставление отчета с приложением оправдательных документов (если это требуется по договору или характеру поручения).

 

По общему правилу, поверенный действует на основании указаний доверителя, причем эти указания должны быть правомерными, осуществимыми и определенными. Однако он может и отступать от них, если по обстоятельствам дела отступление необходимо в интересах доверителя, и поверенный либо вообще не мог запросить доверителя, либо, направив запрос, не получил на него ответа. Договор поручения может быть заключен с указанием срока или без указания срока действия.

Поверенный не отвечает за исполнение обязательств по заключенной им сделке, ни перед своим клиентом за действия третьего лица, ни перед этим лицом за действия своего клиента. Однако ничто не мешает ему принять на себя такую дополнительную ответственность, например, заключив отдельный договор поручительства.

В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением хотя бы одной из сторон предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором прямо не установлен его безвозмездный характер.

Если поверенный постоянно и самостоятельно выступает представителем от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности, то он называется коммерческим представителем. Коммерческое представительство осуществляется на основании договора (для которого обязательна письменная форма), где содержаться указания на полномочия представителя; при отсутствии таких указаний необходима еще и доверенность. Брокер, осуществляющий сделки по поручению клиента, является коммерческим представителем.

По сравнению с другими представителями, коммерческий представитель имеет более широкие возможности. Так, по общему правилу, представитель не может совершать сделки, где он представляет интересы разных сторон. Коммерческому представителю такое право предоставлено с согласия сторон, или если это предусмотрено законом. В этом случае представитель может требовать вознаграждения и возмещения издержек с обеих сторон в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Следовательно, брокеру не запрещается заключить сделку, в которой он будет представителем обоих клиентов – и продавца, и покупателя.

Кроме того, коммерческому представителю может быть предоставлено право при исполнении поручения отступать от указаний доверителя, даже не запрашивая его об этом. Однако потом такой представитель должен в разумный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях (если иное не предусмотрено договором).

Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных статьей 187 Гражданского кодекса РФ (передоверие полномочий на основании доверенности). При этом Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел. Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя.

 

Вознаграждение поверенного.

Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения.

В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о размере вознаграждения или о порядке его уплаты вознаграждение уплачивается после исполнения поручения в размере, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги.

Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе.

 

Договор поручения прекращается вследствие:

отмены поручения доверителем;

отказа поверенного;

смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

 

Как доверитель, так и поверенный имеет право отменить поручение в любое время, причем соглашение об отказе любого из них от этого права недействительно (ничтожно). Несколько особый режим установлен для коммерческого представительства: отказывающаяся сторона должна уведомить другую о прекращении договора не позднее чем за 30 дней, если договором не предусмотрен более длительный срок.

При отказе одной из сторон от договора поручения поверенный вправе претендовать на возмещение понесенных им затрат и получение соразмерной части вознаграждения.

 

Договор комиссии: по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.

 

Договор комиссии, как и договор поручения, представляет собой юридическое оформление посреднических услуг: одно лицо действует за счет и в интересах другого лица по его поручению.

 

Однако имеется и существенная разница между этими договорами.

I. Комиссионер заключает сделку с третьим лицом от своего имени – следовательно, именно комиссионер приобретает права и обязанности по сделке (даже если комитент и назван в сделке).

II. Права собственности на вещи, купленные комиссионером для комитента, возникают у комитента; если же комитент давал комиссионеру поручение продать какие-то вещи, то он остается их собственником до момента продажи, а затем право собственности на них возникает непосредственно у покупателя. Деньги, полученные от продажи имущества, опять-таки признаются принадлежащими комитенту, но комиссионер может удержать из них причитающееся ему вознаграждение.

III. Комиссионеру, строго говоря, не нужна доверенность: ведь он не выступает представителем своего клиента, а действует от его имени. Его полномочия определяются договором комиссии, но третьим лицам о них знать не обязательно.

Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос. Комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

 

На фондовом рынке договор комиссии возникает прежде всего в отношениях брокера со своим клиентом.

 

Обязанности сторон по договору комиссии определяются следующим образом.

Обязанности комитента:

· принимает от комиссионера все исполненное по договору;

· освобождает комиссионера от обязательств перед третьими лицами по исполнению комиссионного поручения

· платит комиссионеру вознаграждение и возмещает понесенные им издержки (даже если договор не исполнен по вине комитента)

· при наличии возражений по полученному отчету комиссионера сообщает их ему в течение 30 дней со дня получения счета, если иной срок не предусмотрен договором (в противном случае отчет считается принятым).

 

Обязанности комиссионера:

· исполняет поручение на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с его указаниями (а при отсутствии таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота);

· передает комитенту все полученное по договору комиссии и представляет отчет с приложением документов;

· отвечает за утрату, недостачу, повреждение находящегося у него имущества комитента;

· в случае неисполнения сделки третьим лицом сообщает об этом комитенту, собирает необходимые доказательства, а также передает комитенту по его требованию права по сделке (по правилам об уступке требования).

 


Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.153 с.