Средства защиты сторон залогового обязательства — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Средства защиты сторон залогового обязательства

2017-11-16 150
Средства защиты сторон залогового обязательства 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Средств защиты было два:

  1. Иск претора Сервия (actio serviana). Он защищал залогодержателя от третьих лиц. Если в рамках пигнуса дал вещь, ее похитили, ее можно было истребовать у любого третьего лица. Это иск, по предмету почти совпадающий с вендикационным. Этот иск придумали для ипотечного кредитора, но позже предоставили кредитору и в рамках пигнуса. Требует восстановления вещи у третьего лица.
  2. Интердикт претора Сальвия (interdictum salvianum). Он защищал кредитора от собственника – если вещь украли, а она вернулась к собственнику, истребовать у него было нельзя, так как при производстве «ин юс» у него было прав больше, и он мог защититься негаторым иском. Поэтому было целесообразно вести спор по системе ин фактум – необходимо было доказать только факт утраченного владения.

С момента, когда кредитору в пигнусе предоставили эти средства защиты, ручной заклад трансформировался в ОВП.

 

Ипотека – это самый сложный вид залога. Появилась только в классическом римском праве, в классический период. Термин греческого происхождения.

Ипотека – это залог движимых и недвижимых вещей без передачи вещи во владение кредитору. В отличие от пигнуса, вещи остаются не только в собственности, но и во владении должника. Должник остается не только собственником, но и владельцем вещи.

В силу этой особенности для ипотеки характерны два признаки, отличающие ее от пигнуса и федуция:

  1. Предмет залога не выбывает из имущественного оборота. Если ручной заклад, вещь в залог передали, пока действует залог, эту вещь не может использовать залогодатель, а залогодержателю пользоваться ей запрещено юридически. Если в ипотеке, вещь продолжает использоваться, она остается в хозяйственном обороте. А в рамках пигнуса – не выбывает. То есть с кредитором расплатиться легче – заложил кредитору участок, а его продолжаешь обрабатывать.
  2. Впервые становится возможным перезалог – то есть одновременный залог одной и той же вещи нескольким кредиторам. В рамках пигнуса и федуция этого не было. Для перезалога было необходимо два условия:
    1. Каждого нового залогодержателя нужно предупреждать залогопринимателя о том, что вещь уже находится в залоге у других лиц (предупреждать об обременении вещи).
    2. Предыдущие договоры (договор) об ипотеке не содержат прямого запрета на перезалог.

 

В связи с перезалогом становится возможной коллизия исков кредиторов – когда суммы, вырученной от продажи, не хватает для покрытия суммы для всех кредиторов. В этом случае приоритет имеет старший ипотечный кредитор – тот, кто принял вещь в ипотеку раньше. Затем расчет происходит со следующим, и так далее.

Первый залогоприниматель имеет приоритет при коллизии исков, но также обладает так называемым ипотечным старшинством. Это означает, что только он вправе организовывать торги по продаже вещи.

То есть если ему деньги срочно не нужны, он может торги не организовывать, а нижестоящим кредиторам придется ждать. Нижестоящие кредиторы ничего не получат, пока старший не организует торги.

Получается, что под угрозой интересы нижестоящих кредиторов. Возникла такая проблема, поэтому в связи с ипотечным старшинством возник еще один институт – ипотечного преемства. Это придумали для защиты прав нижестоящих кредиторов.

Если нижестоящий кредитор нуждался в деньгах, он мог в одностороннем порядке заплатить за должника долг вышестоящему кредитору. Тот не мог отказать. И тогда ипотечное старшинство переходило к нему – это и называлось ипотечным преемством. Новый высшестоящий кредитор организовывал торги, где компенсировал две суммы – что заплатил за должника и то, что ему были должны.

 

Ипотечный кредитор защищался иском Сервия и интердиктом Сальвия. При этом эти средства защиты были для ипотеки первоначальными. Иск использовался, когда участок, например, продали, тогда участок истребовали у 3-го лица. Если собственник не отдавал, истребовать интердиктом.

 

Понятие и виды наследования

 

Общие положения о наследовании

Наследование (successio, сексессио) – это переход наследственной массы к наследникам в случае смерти наследодателя. В определении – три понятия: 1) наследственная масса; 2) наследодатель; 3) наследник.

Наследственная масса (hereditas, херЕдитас)

Наследодатель (defunctus, дифунктус, умерший)

Наследник (heres, хЕрес)

 

Наследственная масса – это вещь в широком смысле слова. В состав наследственной массы входят: А) массы в узком смысле слова, которые принадлежат наследодателю на праве собственности на момент смерти; Б) имущественные права наследодателя (то есть бестелесные вещи); В) долги наследодателя.

 

Суда входят два вида прав: ограниченные вещные права. В состав наследственной массы входят не все ОВП, а только те, которые могут переходить в порядке наследования.

В состав наследства входят: эмфитебзис, суперфиций, а также вещные (или земельные сервитуты). Какие ОВП не входят в права наследства? Личные сервитуты. Общих правил здесь нет, это зависит от норм каждого конкретного ОВП.

 

Какие еще имущественные права входят в состав наследства? Обязательственные права, кроме тех, которые тесно связаны с личностью. Входят: если дали заем, наследники могут взыскать долг, а также право аренды. Не входят: алиментные права и деликтные права, связанные с причинением вреда жизни и здоровью.

 

Долги не переходят только личные – алиментного характера и деликтного, если деликт причинил вред жизни и здоровью другого лица. Если наследодатель причинил личный вред, выплаты заканчивались.

В отличие от современного права, наследник отвечал за долги в полном объеме, даже если они превышали актив наследственной массы. То есть если меньше, вынужден был расплачиваться своим имуществом. Поэтому в римском праве были обязательные наследники.

 

Наследодатель – это физическое лицо, чья смерть влечет открытие наследства.

 

Наследник – это лицо, которое приобретает право на принятие или на отказ от наследства в случае смерти наследодателя.

В отличие от наследодателя, наследники по завещанию могли быть любые лица: физические, юридические (с некоторыми ограничениями) и публично-правовые образования. То есть можно было составить завещание в пользу государства, или городской муниципии. А вот животных в завещании указывать было нельзя, потому что это не субъект права. Раб, при определенных условиях, мог быть наследником.

Наследниками по закону, однако, могли быть только физические лица.

 

Для наследования характерно два общих положения:

  1. Наследование всегда связано со смертью определенного лица – наследодателя. Наследство не может открыться, если все живы. Кто-то должен умереть.
  2. Оно влечет универсальное правопреемство. Вообще, в частном праве есть два вида правопреемства: универсальное и частичное (сингулярное). При универсальном правопреемстве – от права предшественника (наследодатель) к правопреемникам переходят все права и обязанности, за некоторым исключением (только тесно связанные с личностью). При сингулярном правопреемстве правопреемнику переходят только права (обязанности не переходят вообще), плюс объем передаваемых прав может быть различным (все части либо одно). В римском наследственном праве действуют принцип универсального правопреемства, кроме легатов и фидеикомисса, где применялось сингулярное.

 

Следует различать понятия открытие наследства и принятие наследства. Наследство открывается в связи со смертью наследодателя. Открытие наследства, таким образом, обусловлено событием. Смерть наследодателя – это событие.

Принятие наследства – это в системе юрфактов разновидность правомерного действия. Это односторонняя сделка, которую совершает наследник. Принятие наследства – это правомерное действие.

Таким образом, открытие и принятие наследства всегда не совпадает во времени. Это разные юридические факты. Сначала наследство открывается, потом наследник его либо принимает, либо отказывается от наследства.

Поэтому между открытием наследства и его принятием всегда должно пройти какое-то время. И в результате возник вопрос о правовом статусе наследственной массы в период между открытием и принятием наследства, когда старый собственник умер, а новый – еще не принял. Возникает проблема правового режима этого наследства.

Римская юриспруденция по-разному решала эту проблему в разные исторические эпохи (2). Современное право – 3.

 

Различалось в Риме два вида наследования: наследование по закону (hereditas legitima) и наследование по завещанию (testamentaria).

 

 

Наследование по завещанию

 

Завещание (testamentum) – это распоряжение наследодателем своим имуществом на случай смерти.

Составление завещания является особой гражданско-правовой сделкой, которая характеризуется следующими признаками:

  1. Это сделка односторонняя. Она совершается одним лицом – завещателем. Согласовывать свою волю с кем-либо при совершении такой сделки он не обязан. Тех, кого включили в завещание – их согласие не требуется, они могут даже не знать.
  2. Это сделка, которая всегда совершается под отлагательным событием. Это означает, что она вступает в силу не сразу, а только с момента события, которое точно рано или поздно наступит.
  3. Это сделка, которая не является бесповоротной, в отличие от большинства гражданско-правовых сделок. Это означает, что завещатель после составления завещания может завещание изменить или отменить по своему усмотрению.
  4. Это сделка, тесно связанная с личностью завещателя. Ее нельзя составить завещателя через представителя – завещание составляется только лично. Поэтому если лицо недееспособно, оно не может быть наследодателем по завещанию – законный представитель от вашего имени такую сделку совершить не может. Принятие наследства – сделка тоже односторонняя, но с личностью не связана, можно поручить принять наследство другому человеку, своему законному представителю.
  5. Это сделка, которая совершается только в определенных формах. Это сделка строго формальная.

 

Формы завещания

Формы завещания зависит от исторической эпохи. Различают формы завещания в доюстиниановом праве и в юстиниановом праве.

 

Завещание в доюстиниановом праве.

Впервые такие формы допускаются еще в архаическом, цивильном праве. Допускается 3 формы такого завещания.

  1. Завещание могло быть устным, его можно было провозгласить на народном собрании.
  2. Воин мог провозгласить завещание перед строем в канун сражения. Смысл – хотя бы кто-то из строя останется жив и сможет подтвердить волю. НЮАНС: это завещание под отменительным условием. Если он умрет, оно вступил в силу, если не умрет, тогда завещание УТРАЧИВАЕТ СИЛУ, если оно не будет подтверждено перед народным собранием. У нас есть в современном праве такая форма – завещание при чрезвычайных обстоятельств. Если человек терпит авиакатастрофу, он может составить его в письменной форме, но потом в судебном порядке должно быть подтверждено двумя свидетелями.
  3. Письменная форма. Это завещание в форме нон-купациo (nuncupatio). Это еще один пример сделки с фикцией. Что это такое? В данном случае завещание совершалось с помощью составления конртакта купли-продажи. Завещатель в этом контракте был продавцом имущества, исполнитель завещательной воли – в качестве покупателя. Данный конценсуальный контракт имел 3 особенности:
    1. Он заключался под отлагательным событием – то есть вступал в силу не сразу, а после смерти «продавца», то есть завещателя.
    2. Договор заключался в пользу 3-го лица, а не в пользу покупателя. «Покупатель» обязан был принять имущество «продавца» после его смерти и не забрать себе, а передать его 3-м лицам, указанным в приложении к договору (нункупации). Эти 3-и лица на самом деле – наследники по завещанию. Имущество, таким образом, предназначается не «покупателю», а 3-м лицам.
    3. Это контракт купли-продажи, но фиктивный – потому, что «покупатель» ничего «продавцу» не платит, а является исполнителем завещательной воли.

 

В юстиниановом праве формы завещания упрощаются. Допускаются две формы: публичная и частная:

  1. Частная форма – устная или письменная, в присутствии 7 свидетелей. Само завещание может быть как устным, так и письменным.
  2. Публичная форма совершается только в письменной форме либо в магистрате (документ там и остается), либо перед императором.

 


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.025 с.